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計算機軟件法律保護范文

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一、計算機軟件的主體

計算機軟件法律保護的主體是計算機軟件著作權人的權益,其主要目的還在于調整計算機軟件在開發、傳播和使用中發生的利益關系。在明確了計算機軟件法律保護的主體后,歸屬問題就顯得至關重要。所謂軟件著作權的歸屬,是指誰有權獲得軟件著作權,或者該著作權應當歸誰所有。一般來說,軟件著作權的歸屬包含兩種情形,即原始歸屬和繼受歸屬。所謂原始歸屬是指一件軟件作品剛剛開發完成,應當由誰來享有該軟件的著作權。所謂繼受歸屬,是指軟件著作權人因各種原因,通過繼承、轉讓、贈與等方式,使自己的軟件著作權發生轉移,由新的繼受人享有該軟件的著作權。

1、軟件著作權的原始主體

(1)合作開發。合作開發的軟件,其著作權的享有和行使以事前的書面協議為根據,如無書面協定或約定不明,合作開發的軟件可以分割使用的,開發者對各自開發的部分可以單獨享有著作權,但行使著作權時不得擴展到合作開發的軟件整體的著作權。合作開發的軟件不能分割使用的,由合作開發者協商一致行使,如不能協商一致,又無正當理由,任何一方不能阻止他方行使除轉讓權以外的其他權利,但所得收益應合理分配給所有的合作開發者。

(2)委托開發。受他人委托開發的軟件,其著作權的歸屬由委托者與受托者簽訂書面協議約定,如無書面協議或者在協議中未明確約定的,其著作權屬于受托者。

(3)指令開發。為完成國家機關下達的任務而開發的軟件,著作權的歸屬由項目任務書或者合同規定;如項目任務書或者合同中未明確規定,軟件著作權屬于接受任務的單位。

(4)職務開發。自然人在法人或者其他組織任職期間所開發的軟件,是執行本職工作的結果,即針對本職工作中明確指定的開發目標所開發的,或者是從事本職工作活動所預見的結果或者自然的結果,則該軟件的著作權屬于該法人或其他組織,但應對開發的自然人予以獎勵。

(5)非職務開發。公民所開發的軟件如果不是執行本職工作的結果,并與開發者在法人或非法人組織中從事的工作內容無直接聯系,且又未使用法人或非法人組織的物質技術條件,則該軟件的著作權屬于開發者自己。

2、軟件著作權的繼受主體

(1)通過繼承轉移軟件著作權。自然人死亡后,在其軟件著作權的保護期內,其合法繼承人可以依照我國繼承法的規定,繼承軟件著作權中除署名權以外的其他權利。當法人或者其他組織變更、終止后,在其軟件著作權的保護期內,其軟件著作權由承受其權利義務的法人或者其他組織享有。假如沒有繼承其權利義務的法人或者其他組織時,其軟件的著作權由國家享有。

(2)通過轉讓轉移軟件著作權。所謂軟件著作權的轉讓,是指享有某軟件著作權的自然人、法人或其他組織,通過合同方式向另一自然人、法人或者其他組織轉讓軟件著作權的行為。這里的轉讓方所享有的軟件著作權可以是原始取得,也可以是繼受取得。也就是說,通過轉讓獲得軟件著作權的自然人、法人或者其他組織,在該軟件著作權的保護期內還可以向第三方轉讓其軟件著作權。

(3)通過贈予轉移軟件著作權。所謂贈予,是指軟件著作權人將自己享有的軟件著作權無償地部分或者全部轉移給其他人享有的行為。贈予的對象可以是自然人、法人或者其他組織,也可以是國家,還可以是社會公眾。需注意的是,雖然贈予行為同樣能夠發生軟件著作權的轉移,但當軟件著作權人將其軟件贈與社會公眾時,該軟件的著作權就消失了,相當于該軟件進入了公有領域,任何人都可以免費使用,但任何人都不能對其主張著作權。

(4)通過司法判決轉移軟件著作權。在實踐中,通過人民法院審理民事糾紛的最終判決,同樣可以發生軟件著作權的轉移。比如,在侵權訴訟或者違約訴訟的賠償判決中,法院完全可以把侵權方或者違約方所享有的軟件著作權進行作價,然后轉移給對方當事人,以彌補其所受到的損失。

二、權利內容及限制

軟件著作權人享有的權利包括發表權、署名權、修改權、復制權、發行權、出租權、信息網絡傳播權、翻譯權以及應當由軟件著作權人享有的其他權利。在這九項權利中,前三項視為人身權,后六項視為財產權。其中修改權與信息網絡傳播權較之其他著作權的權利比較特殊。

軟件作為一種產品,在軟件的使用中,為了完善軟件功能、提高軟件性能,往往需要經常對軟件進行修改,不僅軟件著作權人要對其進行修改,而且,購買軟件的消費者,為了適應其應用環境也可能需要對該軟件做進一步的利用,也需要對其進行修改。由此可見,對軟件的修改不一定都由軟件著作權人實施,這與著作權法關于修改權的規定是不同的。所謂修改權,是指軟件著作權人對其軟件進行修改的權利,即對軟件進行增補、刪節,或者改變指令、語句順序的權利。這里所指的增補、刪節或者改變指令、語句順序,是為了增強軟件功能、改善軟件性能、適應某種應用環境的需要而對軟件進行的修改。需要注意的是,軟件的更新換代非???,因此對軟件的修改往往也非常頻繁,甚至幾天內就要修改一次,這與一般作品有很大不同。修改軟件,包括修改未發表的軟件和修改已發表的軟件。在開發階段,軟件著作權人可以任意修改其軟件,而對他人不會產生任何影響;對已經發表的軟件進行修改,往往是為了彌補其存在的缺陷,或者是為了升級其軟件版本。修改權行使的主體可以是軟件著作權人,也可以由軟件著作權人委托或者授權他人行使,只是經軟件著作權人同意或者授權修改軟件時,應當注明軟件著作權人的名稱。

與其他知識產權一樣,著作權也不是絕對的專有權和獨占權,也不是沒有時間限制的永恒權。在我國,對軟件著作權的限制主要體現在以下三個方面:

第一,對軟件保護范圍的限制。TRIPS第九條第二款規定:版權保護應延及表達,而不延及思想、工藝、操作方法或數學概念等。

第二,對軟件著作權保護期限的限制。軟件著作權保護期限為25年,期滿可以續展25年,但最長不超過50年。

第三,軟件的合理使用。與著作權中的其他保護客體相比,軟件更具有功能性。因此,對軟件著作權人行使其權利作了一定的限制,規定了合理使用和善意使用兩種制度。從著作權法角度看,所謂合理使用,是指對已經發表的作品,非著作權人根據法律的規定,可以不經著作權人許可,也不向著作權人支付報酬就可以使用其作品的行為。所謂對軟件的善意使用,是指軟件的復制品持有人不知道也沒有合理理由應當知道該軟件是侵權復制品時,只承擔停止使用和銷毀該侵權復制品的責任,不承擔賠償責任。由于軟件的功能性強,停止使用并銷毀該侵權復制品可能會給復制品使用人造成重大損失,在這種情況下,復制品使用人可以在向軟件著作權人支付合理費用后繼續使用。

對軟件著作權人修改權和復制權的限制。消費者購買軟件的目的是為了使用,而在計算機及其具有信息處理能力的裝置上使用該軟件就必須進行必要的復制,包括制作備份復制品;同時,消費者為了把購買的軟件應用于實際的計算機環境,有時還需要對該軟件進行必要的修改。因此,法律對軟件著作權人的復制權和修改權的行使做出了一定限制。

對軟件表達方式的限制。由于軟件具有功能性、工具性的特征,因此,不同的開發者分別獨立開發的軟件有可能在表達方式上相同。為了鼓勵軟件開發人員的積極性,避免引發不必要的侵權糾紛,《條例》第二十九條規定,軟件開發者開發的軟件,由于可供選用的表達方式有限而與已經存在的軟件相似的,不構成對已經存在的軟件的著作權的侵犯。

軟件作為人類最偉大的智力成果之一,用知識產權法保護是毫無疑問的。此外,商標法、合同法、商業秘密和反不正當競爭法的綜合利用,也能有效地保護計算機軟件。品牌是企業的一面旗幟,越來越多的中國企業也意識到商標所隱藏的巨大利益,具有標志性的軟件名稱,如果申請了商標,就能禁止其他軟件開發者非法使用同一標志,在保護自己軟件的同時,又帶來了巨大的經濟效益;對于軟件的委托、合作開發或軟件的許可、買賣、轉讓用合同法來調節,保護各方當事人的合法權益;而對于那些極少數專門用戶開發的軟件,用商業秘密法來確立軟件開發企業與員工之間的權利、義務、保密和責任,是再合適不過了;對于軟件保護中出現的一些無法可依的新情況,可用反不正當競爭法加以調整,以彌補各類立法之不足。

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